Вся СХЕМА уголовного дела - размещена здесь
Разберем ситуацию, когда судья, вынесший приговор, ранее избирал осужденному меру пресечения. В каких случаях это грозит отменой приговора ?
Довод этот часто мелькает в практике – как же так, один судья сначала человека «упрятал под арест» (избрал меру пресечения), а потом он же, будучи уже знакомым с обстоятельствами и личностью арестованного, его же и судит. Понятно как он его осудит, он же его уже один раз «закрывал». Разве такой судья будет беспристрастным ?
Это законно ?
Да, это законно - это надо сказать сразу. Участие судьи в избрании меры пресечения не мешает в последующем ему же и рассматривать дело по существу. Верховный суд поставил все точки над "i" по этому вопросу в п.59 Пленума № 41.
То есть, такая ситуация вполне законна и очень часто происходит на практике. Один и тот же судья вполне себе может в отношении одного и того же обвиняемого избирать меру пресечения и потом ему же выносить приговор. Уже довольно давно Конституционный суд РФ это дело разъяснил (Постановление КС РФ от 02.07.1998 № 20-П). Разъяснил, что так делать можно, но указал, что при избрании меры пресечения решается только вопрос об обоснованности меры пресечения, а не вопросы виновности. А вот если суд «влез» в вопросы виновности – вот тут другое дело.
Если простыми словами: судебное заседание, на котором избирается мера пресечения - носит факультативный характер. На нём решается строго конкретный вопрос – надо ли обвиняемого «пресечь», не дать ему до основного суда убежать или помешать следствию. А вот на основном судебном заседании уже решаются вопросы более фундаментальные – виновен ли, причастен ли, по какой конкретно статье будем осуждать и пр. И эти моменты нельзя путать, при избрании меры пресечения судья должен следить за формулировками постановления.
Случается, что уследить не всегда выходит. Хотя тексты постановлении об избрании меры пресечения очень типовые – там зачастую только фамилия арестовываемого меняется и его статья. Но тем не менее, ошибки случаются – не всё же «под копирку» писать.
Правовое обоснование ошибки
Сначала скучная теоретическая часть, а потом разбавим ее конкретными примерами и советами по «отлавливанию» ошибки.
Итак, ч.2 61 УПК - судья не может участвовать в производстве по уголовному делу в случаях, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе данного дела.
Несколько аналогичных позиций КС РФ (тоже самое Постановление от 2 июля 1998 года № 20-П и еще одно от 23 марта 1999 года N 5-П, определения от 1 ноября 2007 года N 799-О-О, от 1 ноября 2007 года N 800-О-О, от 17 июня 2008 N 733-О-П). Мы немного упростим текст, потому что КС РФ не «заморачивается» лаконичностью формулировок, но процитируем близко к источнику.
Итак, в этих позициях указывается, что если судья, который до основного разбирательства по делу успел сделать выводы относительно наличия или отсутствия события преступления, виновности лица в его совершении, достоверности и достаточности собранных доказательств, по иным вопросам, которые могут стать предметом дальнейшего судебного разбирательства – то этот судья не должен принимать участие в дальнейшем рассмотрении дела, поскольку он уже не будет беспристрастен.
В 299 УПК указывается четкий перечень вопросов, которые судья должен решить в совещательной комнате по итогу основного судебного разбирательства (доказано ли само событие деяния, доказано ли что его совершил подсудимый, виновен ли он и пр.). Ничего из этого нельзя трогать при избрании меры пресечения. Только при вынесении приговора и никак не раньше.