Найти в Дзене

Кто, когда и как может оспорить сделку с заинтересованностью

Совладелец бизнеса вдруг узнает, что компания заключила подозрительную сделку. Например, продала имущество по заниженной цене родственнику директора или взяла кредит в банке, в котором главный акционер — член правления. Это классический случай сделки с заинтересованностью — когда руководство или крупные собственники преследуют личные интересы в ущерб компании. Часто такие сделки совершаются «за спиной» у остальных участников. Давайте разбираться, как понять, что сделка — «заинтересованная», и что могут сделать участники, чтобы оспорить сделку с заинтересованностью. Это сделка, в которой у кого-то из «верхов» компании есть личный интерес. Правила прописаны в ст. 45 Закона об ООО и ст. 81 Закона об АО. Заинтересован может быть не только сам директор или член совета директоров. Таковым считается лицо, если в сделке участвуют: Пример: Компания сдает в аренду помещение фирме, которой владеет дочь генерального директора. Даже если директор лично не подписывал договор, его заинтересованность
Оглавление

Совладелец бизнеса вдруг узнает, что компания заключила подозрительную сделку. Например, продала имущество по заниженной цене родственнику директора или взяла кредит в банке, в котором главный акционер — член правления. Это классический случай сделки с заинтересованностью — когда руководство или крупные собственники преследуют личные интересы в ущерб компании. Часто такие сделки совершаются «за спиной» у остальных участников. Давайте разбираться, как понять, что сделка — «заинтересованная», и что могут сделать участники, чтобы оспорить сделку с заинтересованностью.

Что такое «сделка с заинтересованностью» и почему можно оспорить сделку с заинтересованностью

Это сделка, в которой у кого-то из «верхов» компании есть личный интерес. Правила прописаны в ст. 45 Закона об ООО и ст. 81 Закона об АО. Заинтересован может быть не только сам директор или член совета директоров. Таковым считается лицо, если в сделке участвуют:

  • Его близкие родственники руководителя (супруг, родители, дети, братья, сестры).
  • Компании, которые он контролирует.
  • Лица, которым он дает указания.

Пример: Компания сдает в аренду помещение фирме, которой владеет дочь генерального директора. Даже если директор лично не подписывал договор, его заинтересованность очевидна.

Под подозрение может попасть не только стандартная купля-продажа. Это может быть:

  • Невыгодный договор со «своим» контрагентом (например, закупка по завышенной цене).
  • Отказ от иска или мировое соглашение с компанией, связанной с директором.
  • Резкое повышение зарплаты топ-менеджеру, который одновременно является крупным участником (как в деле № 305-ЭС19-8916). ВС РФ указал, что через зарплату мог происходить скрытый вывод прибыли в пользу одного лица.

Само по себе распределение прибыли в пользу участника не запрещено, если другие участники с этим согласны.

Оставьте заявку на консультацию

Юрист с вами свяжется в ближайшее время

[contact-form-7]

Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с «Политикой конфиденциальности»

Кого заподозрят в личной заинтересованности

Закон заранее определяет круг тех, кого будут подозревать в личной заинтересованности по умолчанию.

1. Руководящий состав

Если человек входит в любой орган управления компании, он автоматически попадает в группу, которую будут проверять на предмет личной выгоды. Сюда относятся все те, кто принимает ключевые решения:

  • Члены совета директоров (или наблюдательного совета). Те, кто определяет стратегию и контролирует директора.
  • Генеральный директор (он же — единоличный исполнительный орган). Главный по всем операционным вопросам, тот самый, кто чаще всего и подписывает спорные договоры.
  • Члены правления (коллегиального исполнительного органа). Если в компании есть правление, то все его члены тоже в зоне риска.

2. Владельцы и те, кто за них говорит

Заинтересованным может быть не только наемный менеджер. Часто личная выгода есть у тех, кто компанией владеет или фактически ею руководит:

  • Лица, контролирующие общество. Например, участник (акционер), владеющий больше 50% долей (акций). Или целая организация (мажоритарный участник), которая может диктовать свою волю. Если кто-то может своим голосованием определять судьбу любых решений — он под прицелом.
  • Лица, которые имеют право давать компании обязательные указания. Это может быть прописано в договоре (например, у управляющей компании) или вытекать из других отношений. Такой человек тоже потенциально заинтересован.

Главное правило: «заинтересованные» молчат при голосовании

Это самое важное, что нужно запомнить про всю процедуру. Если на собрании решается вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью, вводится правило отстранения. Голосовать по этому вопросу не имеют права все лица из списков выше, а также любые другие участники (акционеры), которые находятся под их контролем. Например, если мажоритарный участник контролирует еще одну фирму, которая тоже владеет долей в ООО, эта фирма голосовать не может.

Кворум и результат голосования считаются исключительно по голосам незаинтересованных участников.

Пример: На собрании 100% голосов. 60% принадлежат генеральному директору и подконтрольной ему фирме. Они заинтересованы в сделке и не голосуют. Решение будет принимать оставшиеся 40%. Если устав требует простого большинства (>50%), то для одобрения сделки нужно заручиться поддержкой более чем половины от этих 40%, то есть более 20% от общего капитала. Иначе сделка не получит одобрения.

Рекомендуем к прочтению кейс: Защита от признания сделки недействительной на 21+ млн

Нужно ли заранее согласовывать такую сделку, чтобы невозможно было оспорить сделку с заинтересованностью

Формально — нет, но лучше — да. Закон не обязывает получать предварительное одобрение. Само по себе его отсутствие — не повод автоматически отменять сделку. Но это может стать преимуществом в суде для тех, кто решит ее оспорить.

Если сделка с заинтересованностью совершена без одобрения, то считается, что она причинила вред компании, пока заинтересованная сторона не докажет обратное.

Но это «правило вреда» сработает, только если:

  • Одобрения действительно не было.
  • Участникам не предоставили информацию о сделке по их запросу.
  • Контрагент знал или должен был знать о заинтересованности (п. 27 Постановления Пленума ВС РФ № 27).

Момент заинтересованности фиксируется на дату совершения сделки. Бессмысленно говорить, что контрагент «должен был знать» о заинтересованности, если она возникла у него лишь через несколько месяцев после подписания договора.

Зачем тогда вообще нужно одобрение?

Чтобы зафиксировать волю всех участников. По сути, это коллективное решение: «Мы, собственники, знаем, что наш директор (или крупный акционер) получит выгоду от этой сделки, но мы согласны ее совершить, потому что она полезна и для компании».

  • Закон дает участникам инструменты, позволяющие не оставаться в неведении:
  • Право запросить информацию о любой сделке с заинтересованностью.
  • Право потребовать созыва собрания для ее одобрения (или последующего одобрения, если сделка уже состоялась).

Одобрили — и все безопасно? Оспорить сделку с заинтересованностью не смогут? Не совсем…

Даже одобренную сделку можно оспорить по п. 2 ст. 174 ГК РФ, если доказать, что она причиняет вред обществу. Логика суда:

  • Одобрение может быть получено не единогласно. Значит, есть участники, чьи интересы ущемлены.
  • Совет директоров обязан действовать в интересах компании. Если он одобрил убыточную сделку, его членов потом могут привлечь к субсидиарной ответственности при банкротстве.

Сложно ли оспорить такую сделку на практике

Это вполне реально, но придется побороться. В суд могут подать (п. 6 ст. 45 Закона об ООО, п. 1 ст. 84 Закона об АО):

  • Само общество.
  • Член совета директоров.
  • Участник/акционер, владеющий не менее 1% голосов.

Участник подает иск от имени компании. Если он выиграет, последствия (например, возврат денег) применяются в отношении компании, а не самого участника.

Главная сложность оспаривания в том, что заинтересованность часто скрыта. Не всегда очевидно, что контрагент — родственник или подконтрольная фирма. Это создает проблемы даже с определением срока исковой давности.

Верховный суд (Постановление Пленума № 27) пояснил, что оспорить сделку можно даже если:

  • В Уставе сказано, что правила о таких сделках не применяются.
  • Сделка была одобрена, но одобревшее такую сделку лицо на момент одобрения не знало о пороках сделки (злоупотребление правом носило скрытый характер).
  • Участник стал владельцем доли уже после сделки.
  • В иных случаях

На что сделать упор в суде: практические советы

Суд будет смотреть на все через призму добросовестности. И задача истца — убедить его, что он действует честно, а его оппоненты — нет. Мы подготовили для вас подробный чек-лист.

Первый и главный враг: время. Не пропустите жесткий срок

Важно запомнить, что срок для оспаривания такой сделки — всего один год. И этот срок не восстанавливается (п. 2 ст. 181 ГК РФ). Пропустили — проиграли все дело, какие бы сильные доказательства у вас ни были.

Бывает сложно определить, с какого момента бежит этот год. Тут все зависит от обстоятельств, и ВС понятные разъяснения (Постановление Пленума № 27):

  • По общему правилу — с момента, когда директор компании узнал или должен был узнать, что сделка совершена с нарушением. Даже если иск подает участник, отсчет может идти с момента осведомленности директора.
  • Если директор «в доле» (в сговоре), тогда срок для участника, начинается с момента, когда он должен был узнать о сделке. Ключевая фраза — «должен был». И здесь суды строги.

Если участник ходил на годовое общее собрание, суд может посчитать, что он должен был «увидеть» сделку в финансовой отчетности, которую тогда рассматривали. И если не оспорил в тот момент, то срок пошел с даты того собрания (Дело № Ф05-15608/2019).

Будьте активным участником. Ходите на собрания, изучайте отчетность. Иначе суд скажет: «Вы могли все узнать, но не сделали этого. Ваши проблемы».

Рекомендуем к прочтению кейс: Как доказать реальность сделки? Кейс клиента на 55 млн. руб

Сердце вашего иска: докажите конкретный вред компании

Без вреда — нет состава. Суд откажет в иске, если сделка, даже с нарушениями, была компании выгодна или нейтральна. Нужно убедить суд, что от этой сделки у организации действительно появились сложности. Придется доказать три вещи:

  • Было нарушение порядка (нет одобрения, скрыли информацию).
  • Компании причинен экономический вред.
  • Между сделкой и этим вредом есть прямая причинно-следственная связь.

Примеры того, что суд признает вредом:

  • Неравноценный обмен. Компания отдала что-то дорогое, а получила копейки. Или купила что-то по явно завышенной цене.
  • Полное отсутствие смысла. Сделка не имеет разумной экономической цели для организации.
  • Шокирующая невыгодность. К примеру, как в деле, когда арендную плату снизили в 60 раз по сравнению с рыночной. ВС этот договор отменил (дело № 309-ЭС21-11827).
  • Потеря ключевого актива. Например, компания продала права на свой основной товарный знак связанному лицу. Без этого бренда она теряет клиентов и рынок — это очевидный и огромный вред (дело № 305-ЭС21-13200).

Важный момент: вред — не обязательно убытки

Даже если по бухгалтерии компания не ушла в минус, сделку можно оспорить. Вред может быть в неоправданном риске или в неразумном перераспределении выгод.

Пример: Сделка совершена исключительно в интересах одного участника или группы, а для остальных она несет только потенциальные риски и не приносит пользы. Даже если кассу она не опустошила, она причиняет неоправданный вред интересам других участников, которые с ней не согласны (п. 17 Обзора практики ВС РФ). Такую «безубыточную», но несправедливую сделку тоже можно отменить.

Нужно доказать, что контрагент был в курсе

Один из самых сложных моментов — доказать, что вторая сторона сделки знала или должна была знать о заинтересованности и о том, что сделка вредит организации. Но здесь есть очень полезный комментарий от ВС (п. 27 Постановления Пленума № 27). Если заинтересованным лицом является сам контрагент, его представитель или их близкие родственники (те, что перечислены в п. 1 ст. 45 Закона об ООО), то считается, что он знал. Истцу это доказывать уже не нужно.

Пример из практики: Суд установил, что в советах директоров двух компаний, заключивших сделку, заседают одни и те же люди. Этого пересечения достаточно, чтобы считать контрагента осведомленным о конфликте интересов (Определение ВС РФ № 302-ЭС20-2001).

Закон не обязывает каждого контрагента перед сделкой лезть в реестры и изучать Устав, чтобы выяснять, нужны ли одобрения. Но для профессиональных участников (например, банков), которые получают финансовую отчетность, суды устанавливают более высокую планку осмотрительности.

Оптимальная стратегия в суде — тайминг (не опоздать!), железобетонные доказательства вреда, понимание, что вред бывает разным, и умение использовать презумпцию осведомленности своих контрагентов.

Итог: стратегия защиты

Оспорить сделку с заинтересованностью сложно, но возможно. Главное — действовать грамотно и не упускать время:

  1. Будьте в курсе дел. Участвуйте в собраниях, запрашивайте информацию.
  2. Смотрите на суммы и связи. Любая подозрительная сделка с аффилированными лицами на значительную сумму — красный флаг.
  3. Не тяните со сроком. У вас всего год, и отсчет может начаться раньше, чем вы думаете.
  4. В суде делайте акцент на вреде. Соберите доказательства невыгодности, неразумности сделки и осведомленности контрагента.
Если вам необходима квалифицированная помощь юристов по защите сделок от оспаривания, то обращайтесь в нашу компанию. Записаться на консультацию можно по номеру телефона: +7 (495) 308 49 76