Найти в Дзене

Все о наследстве

Это самая подробная статья о наследстве. Из нее вы узнаете: 1) Как ещё неродившийся ребенок может оспорить наследство 2) Как не имея никаких документов на квартиру быть её собственником 3) Как всего один час разницы времени между смертью супругов определяет кто станет наследником их квартиры 4) Как не родственник может стать законным наследником без всяких завещаний 5) Как использование табачной трубки может существенно увеличить продолжительность жизни Semel heres semper heres - единожды наследник всегда наследник. Латинская фраза, которая когда-то была частью римского права. Она означает, что от принятого наследства уже нельзя отказаться. Хотя мне куда больше нравится формулировка: "Единожды наследодатель - навсегда наследодатель". Оспорить факт приема наследства некоторые ещё умудряются, а вот воскреснуть удается куда меньшему количеству наших сограждан. Здесь все достаточно просто. Наследство автоматически открывается для того, чтобы его можно было принять в момент смерти наслед
Оглавление

Это самая подробная статья о наследстве. Из нее вы узнаете:

1) Как ещё неродившийся ребенок может оспорить наследство

2) Как не имея никаких документов на квартиру быть её собственником

3) Как всего один час разницы времени между смертью супругов определяет кто станет наследником их квартиры

4) Как не родственник может стать законным наследником без всяких завещаний

5) Как использование табачной трубки может существенно увеличить продолжительность жизни

Semel heres semper heres - единожды наследник всегда наследник. Латинская фраза, которая когда-то была частью римского права. Она означает, что от принятого наследства уже нельзя отказаться. Хотя мне куда больше нравится формулировка: "Единожды наследодатель - навсегда наследодатель". Оспорить факт приема наследства некоторые ещё умудряются, а вот воскреснуть удается куда меньшему количеству наших сограждан.

1. Время открытия наследства

Здесь все достаточно просто. Наследство автоматически открывается для того, чтобы его можно было принять в момент смерти наследодателя (1113 ГК РФ). Однако, бывают ситуации, когда момент смерти доподлинно не был установлен. В таком случае суд может или определить момент смерти в своем решении, или объявить гражданина умершим (45 ГК РФ).

Первый вариант чрезвычайно редкий. Допустим в горах сошла лавина и всю группу туристов накрыло снегом. Спустя неделю их тела были найдены. Из-за плохой погоды доподлинно не было известно в какой именно день сошла лавина. Поэтому суд сославшись на имеющиеся доказательства может признать граждан умершими в один из двух предполагаемых дней. Именно с момента вступления решения суда в законную силу наследники могут обращаться к нотариусу за принятием наследства. Решение районного суда по гражданским делам, если никто не обжалует решение, вступит в силу через месяц после его оглашения в суде.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Обратиться к нотариусу за принятием наследства наследники могут лишь в течение 6 месяцев с момента открытия наследства, то есть с момента смерти наследодателя. В данном случае, если суд признал наследодателя умершим допустим 5 ноября 2020 года, а 5 декабря 2020 года это решение вступило в законную силу, то у наследников есть не 6, а лишь 5 месяцев для принятия наследства.

Второй вариант встречается куда чаще. Не будем больше портить боевой настрой альпинистам и бросим свой взгляд на спелеологов. Итак, наш условный любитель исследовать всякие разные черные дыры, в том числе в земле, отправился в пещеру и никого не предупредил. Пещера ошибок не прощает, поэтому он уже через неделю перешел в статус наследодателя из-за того, что пещеру затопили начавшиеся дожди. Однако найти его тело не удалось, никто не полез за ним в пещеру. Кроме того, не было даже доподлинно известно, точно ли он находится в пещере. Была лишь найдена его машина рядом с входом в подземелье. Однако на связь наш наследодатель ни с кем по понятным причинам не выходил и все решили, что он потерялся в пещере и не смог выбраться.

Поскольку железобетонных доказательств смерти нет, его можно признать умершим лишь по решению суда. В отличие от прошлой ситуации, когда суд определял дату смерти, будучи уверенным в факте самой смерти, здесь же суд лишь при наличии весомых доказательств в пользу гибели нашего спелеолога, признает его умершим. Однако умершим он юридически будет считаться только со дня вступления решения суда в законную силу и у наследников будет 6 месяцев для принятия наследства.

Как скоро можно признать потерявшегося родственника умершим, чтобы заполучить квартиру?

На самом деле - не быстро. Если наследодатель пропал при обстоятельствах, которые явно угрожали его жизни, как в случае с нашим спелеологом, то лишь подать иск в суд о признании его умершим, можно будет через 6 месяцев. А вот если он потерялся при обстоятельствах никак не угрожающих его жизни, и то вообще только через 5 лет. Какие обстоятельства явно угрожают жизни, а какие нет - решает суд.

А если боевые действия? Здесь все ещё сложнее. Подать иск в суд о признании умершим человека, пропавшего в зоне боевых действий, например в зоне СВО, можно только через 2 года после окончания этих самых действий. То есть солдат пропавший в первый месяц СВО, даже в случае своей гибели, юридически погибнет только через 2 года после окончания СВО. До этого момента вступить в права наследства на его имущество будет невозможно.

2. Место открытия наследства

Местом открытия наследства признается место жительства наследодателя (1115 ГК РФ). В свою очередь местом жительства считается место постоянной регистрации (20 ГК РФ). Именно постоянной. В законе четко написано, что местом открытия наследства признается именно место где в основном наследодатель проживает. Поэтому временные прописки, а также данные, которые наследодатель указал для военкомата, больницы или банка могут сыграть роль в суде, но изначально местом открытия наследства считается именно место постоянной регистрации. Если же состоится суд, которым своим решением признает местом жительства наследодателя НЕ место его постоянной регистрации на территории страны, а какое-то другое место - то оно и будет местом открытия наследства.

Почему это так важно? Дело в том, что обращаться за принятием наследства можно только к нотариусу по месту открытия наследства. Нельзя находясь в Махачкале принять наследство, открытое в Санкт Петербурге.

А что если у человека нет постоянной регистрации на территории РФ? Такое бывает, когда человек уже давно проживает за границей, но имеет какое-то имущество на территории нашей страны. На самом деле вовсе не обязательно идти в суд по этому поводу. По умолчанию, законом предусмотрено, что если постоянной регистрации нет - то местом постоянного жительства признается место нахождения самого дорогого недвижимого имущества наследодателя. А если недвижимого имущества у него не было, то тогда место нахождения самого дорого движимого имущества. Во всех остальных случаях для установления места открытия наследства нужен суд.

3. Принятие наследства

Несомненно самый приятный этап для каждого наследника. Общая схема принятия наследства такова. Сначала потенциальный наследник, как правило первый, кто узнал о смерти наследодателя, получает медицинскую справку о смерти. Алгоритм действий может отличаться в деталях в зависимости от ситуации.

Человек умер дома. Нужно вызвать участкового врача. Если он не может приехать сегодня, нужно вызвать скорую. Медики сразу же предоставят справку о смерти.

Человек умер в больнице. Администрация больницы, где он проходил лечение выдаст родственникам такую справку.

Человек умер в общественном месте. Нужно вызвать и скорую, и полицию. В этом случае тело доставят в морг, а справку о смерти выдаст судмедэксперт.

Стоит отметить, что вместо медицинском справки о смерти может быть решение суда либо об определении даты смерти, либо об объявлении гражданина умершим. В данном случае эти документы играют одну и ту же роль.

Теперь нужно обратиться в ЗАГС. Потребуется паспорт наследодателя, паспорт наследника, заявление, которое заполняется в ЗАГСе и вышеуказанная справка или решение суда. В день обращения заявитель получает свидетельство о смерти. С этим документом нужно обращаться к нотариусу по месту открытия наследства.

Спустя 6 месяцев с даты открытия наследства можно обращаться к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство. Если речь идет о квартире, это свидетельство потом нужно предоставить в Росреестр. Сделать это можно через "Мои документы". В срок до 2 недель ваше право на недвижимость будет зарегистрировано. После этого квартирой юридически можно распоряжаться.

Алгоритм принятия наследства

1) Получение мед. справки или решения суда, вступившего в законную силу

2) Получение свидетельства о смерти в ЗАГСе

3) Подача заявления о принятии наследства нотариусу

4) Получение свидетельства о праве на наследство

5) Регистрация права собственности

Что делать, если не знал, что в течение 6 месяцев со дня открытия наследства нужно подавать заявление нотариусу и пропустил срок принятия наследства?

В этом случае восстановить права на имущество можно двумя путями.

ВО ПЕРВЫХ, если вы пропустили срок принятия наследства по причине того, что вы не знали и не должны были знать об открытии наследства, а также по другим уважительным причинам не приняли наследство, вы можете стать собственником имущества (1155 ГК РФ).

Что значит не знал и не должен был знать? Вы пролежали это время в коме, были в экспедиции, где нет связи, попали на необитаемый остров и вот вот смогли выбраться. Вот идея, которая заложена в данную формулировку.

А что такое иные уважительные причины? Допустим в коме вы не лежали, но были в больнице на длительном лечении, которое не позволяло вам доехать до нотариуса и подать заявление о принятии наследства. Кто-то из родственников позвонил вам и сообщил горькую весть, но как-то изъявить свое желание о принятии наследства юридически вы ещё не могли.

В таком случае принять наследство можно двумя способами.

С согласия других наследников. Такое бывает редко, однако если все другие наследники, уже принявшие наследство и получившие свидетельства о праве на наследство, согласны уменьшить свою долю в имуществе, чтобы выделить её вам, вы можете пойти этим путем. Тогда нужно всем вместе идти к нотариусу по месту открытия наследства и получать новые свидетельства о праве на наследство, а затем регистрировать это право в Росреестре через "Мои документы". Часто родственники против, поскольку их доля в имуществе может не уменьшиться, а вообще пропасть - они полностью потеряют на него право. Такое бывает, например, когда принявшие наследство родственники являются наследниками второй очереди, а наследник восстанавливающий право на наследство является наследником первой очереди.

По решению суда. Если ваша причина на самом деле уважительная, суд почти всегда встанет на вашу сторону. Предположим, потенциальный наследник попал в плен в ходе боевых действий и никак не могу принять наследство за наследодателем - своим отцом.

ВО ВТОРЫХ, если вы фактически приняли наследство. Продать такое имущество вы конечно не можете, пока не наведете порядок с документами. Однако по решению суда вы всегда сможете получить право собственности на такое имущество (1153 ГК РФ).

Что представляет собой "фактическое принятие наследства"?

В течение 6 месяцев с даты открытия наследства наследник должен выполнить как можно больше нижеперечисленных условий.

  • Наследник оплатил коммунальные услуги и иные расходы по содержанию имущества.
  • Наследник предпринял меры к защите имущества. Например поменял замки в квартире или оплатил работу сторожа в деревне.
  • Наследник улучшил имущество, например сделал ремонт.
  • Наследник зарегистрировался в помещении, если речь идет о жилом имуществе, например квартире, комнате или жилом доме.
  • Наследник оплатил долги наследодателя перед кредиторами.

Если большая часть условий из данного списка соблюдена, суд почти всегда встанет на сторону наследника, принявшего наследство фактически и выдаст ему решение, согласно которому он является собственником имущества. С этим решением нужно обращаться в Росреестр через "Мои документы" для регистрации права. Юридически он даже не считается пропустившим срок принятия наследства. Просто он принял имущество не юридически, а фактически. Возникает ситуация, о котором говорилось в начале статьи - человек является собственником ещё до того, как получит хоть какие-то документы на недвижимость.

Основания для принятия наследства

Существует всего 4 основания для принятия наследства

  • Завещание
  • Наследственный договор
  • Родственные и близкие связи
  • Иждивение

1. Завещание (1118 ГК РФ)

Односторонний договор. Его особенность заключается в том, что наследодатель может даже не знать о завещании. И как и в случае любых односторонних договоров, наследодатель - тот на кого завещали имущество, может просто отказаться это имущество принимать в наследство.

Обязательно ли наследникам принимать имущество по завещанию?

Наследник юридически принимая хотя бы какую-то часть наследства, автоматически подтверждает свою волю на принятие всей наследной массы. А наследуется не только имущество, но и обязанности, включая, например, невыплаченный кредит или долги перед судебными приставами. За границей в некоторых странах существует так называемое сингулярное правопреемство . В этом случае от какой-то части наследства можно отказаться, а какую-то принять. В России универсальное правопреемство. Можно или принять все наследство или отказаться от всего наследства.

Помните, в начале статьи говорилось о том, что табачная трубка может продлить жизнь? Так вот если наследник из всего наследства принял только табачную трубку, но не в память о наследодателе, а чтобы активно пользоваться этой трубкой и он сможет доказать в суде, что это именно трубка наследодателя и он принял её, как наследство, он очень сильно огорчит других наследников. Тех наследников, которые успели принять квартиры и машины. Все дело в универсальности правопреемства. Приняв табачную трубку наследник принял все наследство (1110 ГК РФ). Теперь по решению суда он сможет зарегистрировать право и на недвижимость и на автомобиль, что несомненно увеличит качество его жизни и наверняка продлит её.

Стоит запомнить! Принятие какой-то части наследства в память о наследодателе не говорит о принятии наследства в целом, а вот принятие какой-то вещи наследодателя для того, чтобы активно ей пользоваться - говорит. Табачная трубка наследодателя, которой наследник никогда не пользовался, приняв её для памяти, не указывает на принятие наследства, а вот табачная трубка наследодателя, которой наследник регулярно пользуется, ещё как указывает.

Надо ли платить по долгам наследодателя?

Конечно стоит успокоить тех наследников, которые приняли наследство, а потом выяснили, что долгов у наследодателя было больше, чем имущества. Отвечают такие наследники по долгам наследодателя только в пределах той части имущества, которую они приняли.

Например, брат и сестра приняли наследство - двухкомнатную квартиру стоимостью 10 млн рублей. У наследодателя также были долги, о которых они не знали - 15 млн. рублей. Если с наследников взыщут 10 млн. продав их квартиру с публичных торгов по инициативе судебных приставов, с них не будут пытаться "стрясти" ещё 5 млн. рублей, потому что долги наследодателя превысили стоимость его имущества.

Своим имуществом наследники могут отвечать по долгам наследодателя только по своей инициативе, это не является их обязанностью. Наследники отвечают по долгам наследодателя только в пределах принятого ими имущества.

Кто платит по долгам наследодателя, если деньги есть только у одного из наследников?

В этом случае платить будет тот, у кого есть деньги. Платить он конечно должен только в пределах суммы, не превышающей стоимость принятого им наследственного имущества. Если он решит по своей инициативе заплатить за других наследников, например чтобы не потерять принятую квартиру, в которой у других наследников есть доля, он будет вправе предъявить к таким наследникам судебный иск, по которому они будут обязаны вернуть ему заплаченные за них деньги (1175 ГК РФ).

Как составить закрытое завещание и что это такое?

Бывают ситуации, когда наследодатель по своим личным причинам не хочет никому сообщать о том, кому он завещает свое имущество. В таком случае он может самостоятельно написать на обычной бумаге текст, из содержания которого будет понятно, что это завещание, а затем вложить его в конверт и отнести к нотариусу. Нотариус вложит этот конверт в ещё один конверт, запечатает его и поставит свою печать, а затем зарегистрирует в электронной системе нотариата это завещание. Оно будет называться закрытым (1126 ГК РФ).

Какие особенности есть у закрытого завещания?

  • Заключается в присутствии двух свидетелей, которые ставят свои подписи.
  • Эти 2 свидетеля не могут быть ни включены в завещание. Наследодатель не может ничего им завещать.
  • Эти 2 свидетеля не могут быть родственниками нотариуса.
  • Эти 2 свидетеля не должны быть признаны судами ограниченно дееспособными или полностью недееспособными.
  • Эти 2 свидетеля не должны состоять на учете в психоневрологическом (ПНД) или наркологическом (НД) диспансерах, не находятся под патронажем.
  • Закрытое завещание вскрывается в течение 15 дней с момента открытия наследства в присутствии двух свидетелей. Это могут быть не те же свидетели, какие были при принятии нотариусом закрытого завещания.
  • Закрытое завещание не может быть совместным завещанием супругов, наследственным договором или договором о формировании наследственного фонда. Если по своей сути это завещание оказывается одним из этих договоров, оно признается ничтожным и не имеет юридической силы. Подробнее об этих типах договоров будет рассказано далее.

Как составить завещание, если поблизости нет нотариусов?

Такие ситуации не редкость. Человек может находиться на войне, в море, в экспедиции, в тюрьме, в больнице, за границей и так далее. Законодательно предусмотрены лица, которые могут в присутствии одного свидетеля, удостоверить завещание вместо нотариуса (1127 ГК РФ). Подпись на таком завещании ставят должностное лицо, наследодатель и свидетель. Само по себе такое завещание не считается юридически удостоверенным. Если должностное лицо, удостоверившее завещание, знает место постоянного жительства наследодателя, оно обязано передать это завещание нотариусу по месту его жительства. Если же должностное лицо не владеет такой информацией, то оно обязано передать это завещание через территориальные органы федерального органа исполнительной власти, которые уже сами передадут его нотариусу по месту жительства наследодателя. На практике, должностное лицо просто обращается в "Мои документы".

Какие должностные лица могут удостоверить завещание?

  • Начальники любых лечебных учреждений, где проходит лечение наследодатель, главные врачи, их заместители по медицинской части и дежурные врачи
  • Капитаны морских судов
  • Главы экспедиций
  • Командиры воинских частей
  • Начальники тюрем
  • Консулы в консульствах РФ за границей

В отличие от всех вышеперечисленных должностных лиц, завещание удостоверенное консулом не подлежит обязательному последующему нотариальному удостоверению (154-ФЗ от 05.07.2010, ст. 26). Оно уже считается достаточно удостоверенным.

Как удостоверить завещание в чрезвычайных обстоятельствах?

Жизнь непредсказуема. Случится может все что угодно и законодательство это предусмотрело (1129 ГК РФ). В неких критических обстоятельствах, которые обязательно должны угрожать жизни наследодателя, он в присутствии двух свидетелей, может составить завещание. Он должен собственноручно написать его. Не допускается запись свидетелем под диктовку наследодателя. Завещанием такой документ признается только по решению суда по иску заинтересованных в этом завещании лиц. Учитываются показания свидетелей и проводится почерковедческая экспертиза. Завещание должно быть таковым по своей сути, то есть из текста этой бумаги должно быть четко понятно, что это именно завещание - наследодатель излагает свою волю на распоряжение имуществом после смерти. Это не должен быть документ, из которого исходит, что наследодатель, например, дарит квартиру, а не завещает.

Стоит отметить, что в чрезвычайных обстоятельствах нельзя составлять совместные завещания супругов, наследственные договоры и договоры о формировании наследственного фонда.

Главной проблемой таких завещаний является оспаривание этого документа на основании порока воли, то есть момента, когда гражданин не в полной мере осознает последствия своих действий, являясь при этом полностью дееспособным (177 ГК РФ).

Пример. Допустим при жизни наследодатель в спокойной обстановке написал завещание и удостоверил его у нотариуса. В завещании говорится, что квартиру он после смерти оставляет дочери. Позже, находясь при смерти, он находясь на войне и истекая кровью, в присутствии двух сослуживцев, составляет завещание, из содержания которого вытекает, что он хочет оставить квартиру сыну. С одной стороны, каждое последующее составленное завещание аннулирует предыдущее. То есть квартира должна достаться сыну. Тем более, завещание на самом деле составил наследодатель, что подтверждают и свидетели, и почерковедческая экспертиза. С другой стороны, вполне возможно, что истекая кровью его рассудок помутился и он не осознавал, что делает. Решение в таких ситуациях будет принимать суд и его практика на этот счет достаточно неоднозначна.

Как составить совместное завещание супругов?

Имущество супругов, приобретенное в браке на совместные доходы супругов является совместно нажитым. Тут стоит подчеркнуть, что не любое имущество купленное в браке по определению будет считаться совместным.

Прежде всего надо подчеркнуть, что в браке зачастую не важно на кого зарегистрировано право в Росреестре. Нередко у квартир, купленных в браке, в Росреестре числится лишь 1 собственник - так называемый титульный собственник. Супруг или супруга титульного собственника также часто имеет право на это имущество.

Пример, когда имущество купленное в браке не является совместно нажитым. Допустим, зарплата мужа - 100 тысяч рублей, а жены 50 тысяч рублей. Через месяц после регистрации брака, муж покупает квартиру и оформляет её на себя. Она не будет являться совместно нажитой, поскольку очевидно, что она приобретается или за средства жены или за средства мужа, приобретенные ещё до брака. Кроме конечно ситуации, когда жена докажет в суде, что отдала 50 тысяч рублей зарплаты мужу для покупки квартиры, но тогда её доля в квартире будет ничтожно мала.

Суды, к сожалению, вплоть до 4 инстанции - то есть до Верховного суда, иногда действительно смотрят на ситуацию до предела формально: "Раз купили в браке, значит общее", но по итогу, если подниматься от инстанции к инстанции все выше и выше, дойдя до Верховного суда, он определит чья это квартира на самом деле.

Совместными же признаются большинство доходов супругов. Даже если жена не работает вообще, а следит за детьми, а муж получает 200 тысяч рублей в месяц, из них 100 тысяч по определению будут принадлежать жене (35 СК РФ, 246 ГК РФ).

Пример, когда право на совместное завещание возникает на имущество, которое было куплено одним из супругов ещё до брака. Допустим мужчина до брака купил себе квартиру. Потом женился, а потом вместе в женой решил сделать в квартире ремонт. Ремонт выполняется за совместные доходы супругов. Во первых, при разводе вторая половинка может отсудить стоимость половины ремонта. Во вторых, у второй половинки формируется скрытая доля в таком имуществе. На такую долю, если её удается определить, и может формироваться индивидуальное завещание супруги. А супруг вправе завещать не всю квартиру, а лишь большую часть.

Ну и конечно нужно помнить про брачный договор (41, 42 СК РФ), который позволяет установить особый режим распоряжения ВСЕМ имуществом супругов. То есть даже если мужчина купил квартиру до брака, брачный договор спокойно может предусмотреть условие, при котором у жены есть право собственности на половину этой квартиры. Стоит также отметить, что судебная практика по данному вопросу такова, что режим совместной собственности установленный более, чем на 70% на 30% в пользу мужчины, часто оспаривается и такие брачные договоры признаются недействительными и кабальными (179 ГК РФ).

Это было очень важное отступление, чтобы лишний раз подчеркнуть какое имущество может подлежать завещанию в силу совместного завещания супругов. Они могут совместно завещать лишь то имущество, которое на самом деле является совместно нажитым, а индивидуально завещать только ту часть, которая на самом деле им принадлежит. В остальном же, совместное завещание супругов (1125 ГК РФ) ничем не отличается от обычного, удостоверенного нотариусом или в редких случаях консулом РФ за границей.

Что такое формирование наследственного фонда?

К сожалению для наследников, не всегда наследодатель желает оставить квартиру именно им. Иногда он может изъявить волю не на передачу своего имущество кому-то, а лишь дать право распоряжаться своим имуществом, но только к выгоде каких-то лиц. Юридически (123.20-8 ГК РФ) это достаточно сложная и редкая сделка, поэтому лучше понять суть на примере.

Пример. Наследодатель составляет завещание, в котором указывает, что он хочет после смерти передать свое имущество некой фирме или человеку для того, чтобы они сдавали его жилье, а прибыль от сдачи отправляли в фонд поддержки детей сирот. Он также обязует их поддерживать имущество в хорошем состоянии для сдачи.

Важно отметить, что наследодатель может как составить завещание для формирования наследственного фонда, так и наследственный договор.

2. Наследственный договор (1140.1 ГК РФ)

В отличие от завещания, является двусторонним договором. Иначе говоря, завещание составляет наследодатель в пользу кого-то, но этот кто-то может отказаться принимать наследство. А вот наследственный договор является договором о наследстве с наследниками. Его составляют вместе и наследодатель и наследник. Можно указать, что наследник обязан принять наследство в любой ситуации и он уже не сможет отказаться от его принятия в будущем. Подробнее на нем останавливаться не имеет смысла, поскольку все остальные правовые нюансы для него такие же, как и для наследства.

3. Кровное родство (1141 ГК РФ).

В случае, когда наследодатель не оставил ни в какой форме не наследственного договора, не завещания, принимать наследство будут родственники и близкие люди. Существует 7 очередей наследования, а также юридические тонкости связанные с ними, а именно наследование обязательной доли, наследственная трансмиссия и наследование по праву представления.

Очереди наследования. С очередями вопреки расхожему мнению, все не так сложно. После открытия наследства наследники всех очередей подают по своему желанию заявления о принятии наследства к нотариусу. Если среди этих людей находятся представители первой очереди - наследство делится между ними, если их нет - то делится между представителями второй очереди, лишь потом третьей, четвертой, пятой и так далее.

Наследство по праву представления (1146 ГК РФ). Допустим у наследодателя нет ни одного наследника первой очереди - ни сына, ни супруги, ни родителей в живых уже нет. Однако у его сына уже есть свой сын, который приходится наследодателю внуком. Он не является наследником первой очереди, но является наследником по праву представления. Именно он станет собственником квартиры, если примет наследство.

Это значит, что если на момент смерти наследодателя нет ни одного наследника первой очереди, наследство могут принять наследники первой очереди по праву представления. То есть право принять наследство у наследников по праву представления появляется лишь тогда, когда все наследники очереди, принимающей наследство, умерли ещё до смерти наследодателя и не могут принять наследство. Если хотя бы кто-то из представителей очереди, принимающей наследство, ещё жив, у наследников по праву представления нет прав на принятие наследства.

Наследственная трансмиссия (1156 ГК РФ). Начале статьи говорилось о том, что есть ситуации, когда разница в 1 час может сыграть роль в том, кто станет наследником. Допустим, есть муж и жена. У них есть квартира, купленная в браке без брачного договора целиком и полностью на совместные доходы супругов. То есть их доля там на самом деле 50 на 50. У мужчины есть сын от прошлого брака и нет других наследников первой очереди. У жены есть дочь от прошлого брака и также нет других наследников первой очереди. Никто из супругов не составлял ни наследственных договоров, ни завещаний. Происходит автокатастрофа. Жена погибает на месте, а вот мужчина погибает лишь через час так и не придя в сознание при попытках спасти его в больнице.

Если бы супруги умерли одновременно, все было бы предельно просто. 1/2 квартиры досталась бы сыну, а 1/2 дочке. Однако у нас ситуация другая. Дело в том, что если наследник умирает после смерти наследодателя, не успев принять его наследство в 6 месячный срок установленный законом, то это право переходит на наследников этого наследника. Иначе говоря, сначала умерла жена и её наследниками стали дочь и ещё живой муж. Таким образом 50% квартиры, принадлежащих жене, должны быть поделены между мужем, который получит 25% доли в дополнение к своим 50%, которые ему и так принадлежали. Ещё 25% получит дочка. Но так как муж тоже умер, к наследству на его долю призывается его сын, который получит 50% доли отца. Таким образом по итогу сын примет 25% доли вместо своего отца по механизму наследственной трансмиссии и 50% доли за своего отца по закону, будучи наследником первой очереди.

Если бы эти супруги умерли одновременно, их доли распределились бы как 50:50, а если один из супругов умер чуть позже другого, то уже 75:25. Вот так один час времени может определить кто будет наследником.

Также очень важным является то, что наследственная трансмиссия не применяется в случае, если наследник, не успевший принять наследство в 6 месячных срок, был наследником обязательной доли.

Обязательная доля (1149 ГК РФ). Ранее в статье уже говорилось о завещании. Так вот даже несмотря на наличие завещания, наследники обязательной доли все равно почти всегда получают наследство. То есть если отец укажет в завещании одного из двух сыновей, второй сын, если он имеет право на обязательную долю, все равно получит наследство. Однако получит вдвое меньше, чем получил бы при наследовании по закону - то есть без завещаний и наследственных договоров. Это значит, что если других наследников первой очереди, кроме двух сыновей у отца нет, то по закону они поделили бы квартиру 50:50, а теперь по завещанию поделят её 75:25.

Кто имеет право на обязательную долю?

  • Нетрудоспособные родители
  • Нетрудоспособные дети
  • Нетрудоспособные супруги
  • Нетрудоспособные иждивенцы

Нетрудоспособными признаются инвалиды любой группы, мужчины старше 70 лет и женщины старше 65 лет, дети до 18 лет, а иногда и до 23 лет, если они ещё учатся, мужчины малонаселенных районов Севера старше 55 лет и женщины таких же народов старше 50 лет.

Об иждивенцах будет сказано позже, а пока в рамках вышеуказанного примера стоит добавить, что почти во всех случаях, даже при наличии завещания в пользу одного человека, наследники обязательной доли все равно получат свою долю.

Можно ли лишить наследства наследника обязательной доли?

К сожалению, как бы то ни казалось странным, нельзя. С одной стороны это звучит как ограничение распоряжением своим имуществом после смерти, но с другой стороны закон защищает права социально уязвимых категорий граждан. Чтобы лишить наследства наследника не имеющего обязательную долю достаточно просто составить завещание в пользу других лиц или прямо указать в завещании, что вы лишаете этого наследника прав на ваше имущество после вашей смерти. Однако в некоторых случаях, если удается признать наследника недостойным в силу решения суда, даже наследник обязательной доли утрачивает право на имущество наследника.

Кто такой недостойный наследник?

Это наследник, совершивший покушение на жизнь наследодателя, вне зависимости от того удалось ему совершить это покушение или нет, а также любой наследник, который всячески манипулировал, запугивал, шантажировал и в целом оказывал давление на наследодателя, чтобы тот составил в его пользу завещание (1117 ГК РФ).

Важно отметить, что даже если наследник совершил что-либо из вышесказанного в рамках допустимой самообороны от наследодателя, он все равно признается недостойным наследником.

К недостойным наследникам также относят родителей, которые были лишены родительских прав. Однако недостойными они являются только при наследовании по закону, когда завещание или наследственного договора нет. Если их дети составят завещание в пользу таких родителей, оно будет считаться действительным.

Если наследник был признан недостойным по какой-либо из причин, которые были перечислены в первом абзаце, но уже когда угроза миновала, наследодатель простил их и составил в их пользу завещание, оно вновь будет считаться действительным.

Подробнее о том, какие существуют альтернативы завещанию и наследственному договору, чтобы не отдать жилье наследникам обязательной доли, будет рассказано в самом конце статьи.

Очереди наследования (1142-1145 ГК РФ).

Теперь, когда удалось прояснить все основные нюансы механизма наследования по закону, имеет смысл разобраться с тем, кто будет принимать наследство по закону. Важно помнить, что наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию только если нет наследников вышестоящей очереди, однако подавать заявление о принятии наследства к нотариусу в 6 месячный должны сразу наследники всех очередей, желающие принять наследство.

Первая очередь. Супруги, дети, родители наследодателя. По праву представления внуки, внучки и их потомки, например правнуки, если внуков уже нет в живых.

Вторая очередь. Родные и сводные братья и сестры, дедушки и бабушки как по линии отца, так и по линии матери. По праву представления племянники и племянницы - дети родных и сводных братьев и сестер.

Третья очередь. Дяди и тети - братья и сестры отца и матери. По праву представления двоюродные братья и сестры.

Начиная с четвертой очереди, наследников по праву представления больше нет.

Четвертая очередь. Прабабушки и прадедушки.

Пятая очередь. Двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки.

Шестая очередь. Двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети.

Седьмая очередь. Отчим, мачеха, пасынок, падчерица.

Восьмая очередь. Юридически такой очереди нет, но для простоты понимания стоит сказать, что имущество, которое вообще никто не принял, переходит в собственность государства или муниципалитета в зависимости от того, в чьем распоряжении находится земля, на которой находится это имущество. Такое имущество называется выморочным (1151 ГК РФ).

Отдельно стоит сказать про детей первой очереди и пасынка и падчерицы седьмой очереди. Если ребенок был усыновлен или удочерен, то он относится к детям первой очереди. Если он просто является ребенком одного из родителей, а этот родитель вступил в новый брак, то по отношению к новому супругу своего родителя такой ребенок в зависимости от пола будет или пасынком или падчерицей.

Как ребенок может принять наследство?

За ребенка заявление о принятии наследства подают родители прикладывая свидетельство о рождении. Но что будет, если у мужчины и женщины должен родиться ребенок, однако мужчина умирает ещё до рождения ребенка? В начале статьи шла речь о том, что даже неродившийся ребенок может оспорить наследство.

Дело в том, что закон (1166 ГК РФ) защищает права даже нерожденных детей. Беременность в среднем длится 280 дней. Это явно больше срока для принятия наследства, который составляет всего 6 месяцев. У будущей мамы из нашего примера, особенно если отец ребенка умер на ранней стадии беременности, просто нет возможности принять наследство от имени ребенка. Конечно, она сама может принять наследство, если является единственным оставшимся на данным момент наследником первой очереди, а потом просто выделить ребенку его долю.

А если мама не единственный наследник? Тогда права ребенка явно ущемляются тем, что квартира делится без учета доли ребенка, принять наследство за которого мама не может потому что просто не имеет свидетельства о рождении. В таком случае после рождения ребенка мать может получив свидетельство о рождении ребенка, оспорить выданные ранее другим наследникам свидетельства о праве на наследство. Однако для этого ей придется доказать, что ребенок действительно является биологическим ребенком его отца.

Судебная практика и закон (10 гл. СК РФ) по этому вопросу достаточно однозначны. Если на момент смерти отец ребенка и его мать находились в зарегистрированном браке, ребенок будет считаться ребенком своего отца. Если же пара была в разводе, но с момента развода на момент рождения ребенка прошло менее 300 дней, то он все равно будет считаться ребенком своего отца. А вот если брак зарегистрирован не был, то факт отцовства придется доказывать при помощи сложной генетической экспертизы. Дело в том, что взять биоматериалы у отца ребенка из нашего примера уже невозможно, поэтому анализироваться будут материалы ДНК родителей ребенка и самого ребенка. При невозможности проведения такой экспертизы суд примет во внимание факты сожительства пары, их совместный быт, совместный бюджет и показания свидетелей все это подтверждающие. Таким образом ещё нерожденный ребенок может оспорить свидетельства о праве на наследство.

4. Иждивение (1148 ГК РФ)

Ранее уже разбирался механизм обязательной доли в наследстве. Уже тогда упоминались иждивенцы наследодателя, которые независимо от завещания получают обязательную долю в наследстве. Условно всех таких иждивенцев можно разделить на 2 категории - родственники и не родственники.

  • Если иждивенец является родственником наследодателя, является нетрудоспособным и находится на содержании наследодателя полностью или хотя бы по большей части более года, то такой наследник будет принимать наследство наравне с той очередью наследников, которая будет это наследство принимать. Если же речь идет о завещании, в которое такого иждивенца не вписали, он примет вдвое меньшую долю в наследстве, чем получил бы по закону, то есть когда завещания или наследственного договора не было. Важно отметить, что иждивенец может быть достаточно далеким родственником. Условный троюродный брат в рамках данной статьи вполне подходит на роль наследника.
  • Если иждивенец НЕ является родственником наследодателя, является нетрудоспособным и находится на содержании наследодателя полностью или хотя бы по большей части, а также проживает совместно с наследодателем более года, то такой наследник будет принимать наследство наравне с той очередью наследников, которая будет это наследство принимать. Как уже говорилось выше, в случае завещания или наследственного договора не в его пользу, он получит долю в наследстве вдвое меньше, чем получил бы при наследовании по закону. Об этой ситуации и говорилось в начале статьи. Завещания нет, родственных связей нет, а наследство есть.

Иждивенцам тут не позавидуешь. Родственники по понятным причинам их недолюбливают, да ещё и нотариус требует с условного троюродного брата доказать факт родства, а от не родственника доказать и факт сожительства, и факт иждивения. Однако суды в целом нередко встают на сторону этой уязвимой категории граждан.

Бонусная часть статьи

Здесь будут перечислены важные факты, имеющие отношение к наследству, но не освещавшиеся в статье ранее. Поговорим о способах наследовать ненаследуемое, выясним откуда взять деньги на похороны, обсудим права кредиторов и узнаем, когда срок принятия наследства может составить более года. В самом конце речь пойдет об альтернативах наследства - договоре дарения и разновидностях договора ренты.

1. Наследование срока приобретательской давности. Механизм приобретательской давности (234 ГК РФ) является одним из способом бесплатно получить права на имущество.

Пример. Предположим, что в некой деревне живет семья из мамы, папы и ребенка. В 2005 они построили дом, который зарегистрировали на папу. В 2010 году папа умер. Мама приняла наследство, но прожила в доме всего 1 год и в этом же 2010 году после смерти папы уехала жить в город. Сын остался в деревне один и жил в этом доме. Потом он встретил девушку, с которой поженился. У них не было детей и в 2020 году этот сын умирает, а его жена остается жить в этом доме. Дом зарегистрирован на маму сына, а значит юридических прав на вступление в наследство у этой девушки нет. По сути она живет вообще в чужом доме. Однако через 5 лет такого проживания, в 2025 году, она сможет получить права на этот дом по решению суда.

Это происходит потому, что владение каким-то объектов недвижимости в течение 15 лет открывает право для установления прав на это недвижимое имущество. Эта девушка из примера владела этим имуществом лишь 5 лет, но её покойный муж владел им 10 лет на момент смерти, а срок приобретательской давности также наследуется. Если в суде будет доказано, что фактически все 15 лет домом владела не мать сына, а сам сын, а потом он вместе с женой, а потом только его жена, то суд своим решением сделает именно жену собственницей дома. Особенно если за время владения дом был существенно улучшен и его стоимость заметно выросла.

Стоит отметить, что срок приобретательской давности занимает 15 лет только для недвижимого имущества. Для всего остального имущества этот срок составляет 5 лет.

2. Решение проблемы нехватки денег на похороны наследодателя. Наследники, принимающие наследство обязаны оплатить некоторые расходы наследодателя (1174-1175 ГК РФ). Порядок оплаты расходов выглядит следующим образом.

1) Срочные неоплаченные расходы. На практике речь здесь идет о лечении наследодателя, которое он не успел оплатить. Сюда также относится организация достойных похорон.

2) Расходы на управление и содержание имущества. Это может быть необходимый ремонт, оплата коммунальных услуг, оплата услуг сторожа и так далее.

3) Долги перед кредиторами. В данном случае кредиторами могут выступать не только банки, но и частные кредиторы, микрофинансовые организации и некоторые другие случаи.

Не всегда у наследников есть деньги даже на свои похороны, не считая похорон родственника. Однако, если наследники точно знают, что на банковской карте наследодателя были деньги, они могут обратиться к нотариусу за выдачей постановления на снятие денег со счета наследодателя для проведения его достойных похорон. На практике такие постановления редко превышают сумму 100 тысяч рублей, но позволяют провести достойные похороны.

3. Продление срока принятия наследства. Закон предусмотрел (1154 ГК РФ) некоторые ситуации, при которых наследники рискуют не успеть принять наследство. Такое бывает когда наследников признают недостойными, наследники отказываются или просто забывают принять наследство.

Продление срока на 6 месяцев. Представьте, идет пятый месяц после смерти наследодателя. И тут вскрывается малоприятный факт - единственный наследник первой очереди признается недостойным наследником. Он совершил удачное покушение на жизнь наследодателя и теперь получает конечно не наследную квартиру, но все же подарок от государства - квартиру-студию 2х2 с решеткой вместо окна и некоторыми ограничениями относительно возможности покинуть пожизненно.

При этом наследники второй очереди даже не подавали заявления к нотариусу о принятии наследства, так как понимали, что оно им не достанется из-за наличия наследника первой очереди. Казалось бы, у них остается всего 1 месяц на принятие наследства, но это не так. Срок продлевается на 6 месяцев с даты вступления решения суда по делу о признании наследника первой очереди недостойным в законную силу. Таким образом закон защищает наследников от риска не успеть принять наследство.

На 6 месяцев также продлевается срок принятия наследства в случае, когда наследник, который мог его принять так, чтобы другие наследники точно не получили имущество, отказывается принимать наследство.

Продление срока на 3 месяца. Бывает, хотя и редко, что наследний первой очереди или по завещанию известен и родственникам и нотариусу, но он без уважительных причин и зная о смерти наследодателя не принял наследство. В таком случае срок для принятия наследства для остальных наследников увеличивается на 3 месяца после окончания 6 месяца.

Важно отметить, что речь в обоих случаях идет именно о сроке написания заявления нотариусу об изъявлении желания на принятие наследства. Закон в данном случае защищает наследников от пропуска срока вступления в права наследства. Если же наследники второй, третьей или ещё какой-то очереди успеют уложиться в срок 6 месяцев, то по окончанию этого срока они будут вправе получить свидетельство о праве на наследство.

4. Иск к наследственному имуществу. Допустим, что срок принятия наследства растянулся на целый год или даже более. Новый собственник никак не может определиться, а кредиторы, у которых занимал наследодатель, не могут вернуть назад свои деньги. В таком случае эти самые кредиторы не могут подать иск к наследникам, потому что эти самые наследники не определены. В этой ситуации иск подается к наследственному имуществу, чтобы использовать его для выполнения интересов кредиторов. По решению суда замораживаются счета, арестовываются машины и квартиры наследодателя. Пока наследники спорят кому достанется квартира, квартира может перестать быть наследством, и будет продана на публичных торгах.

5. Альтернативы наследству: дарение и рента

Данная статья посвящена теме наследства. Однако было бы неправильно хотя бы немного не упомянуть способы распоряжения имуществом ещё при жизни, которые защищают от множества сложных наследных споров.

  • Дарение (572 ГК РФ). Позволяет ещё при жизни подарить кому-то свое имущество. Проблема этого подхода очевидна - ещё при жизни даритель утрачивает право собственности на объект дарения. В случае квартиры конечно можно указать в договоре дарения условие пожизненного проживания дарителя в квартире. Тогда дарителя нельзя будет выписать, однако это не мешает прописать к нему "профессиональных жильцов", которые сильно сократят срок жизни дарителя или даже продать квартиру тем, кто сделает в общем-то тоже самое.
  • Пожизненная рента и пожизненное содержание с иждивением (583, 601 ст. ГК РФ). Об этом можно было бы написать отдельную статью, но здесь ограничусь основами. По этому типу договоров жилье передается в собственность рентоплательщика, но обременяется залогом в пользу рентополучателя. То есть один гражданин теряет право собственности на жилье, но начинает получать какие-то блага: это могут быть как деньги, так и лекарства, еда, оказание каких-то услуг. Все эти блага он получает от рентоплательщика, который хоть и имеет теперь право собственности на имущество рентополучателя, продать его не может без согласия получателя ренты.

Оптимальным для рентополучателя является договор пожизненного содержания и иждивением с особым условием о невозможности регистрации права проживания каких-либо лиц в квартире, переданной под выплату ренты.

На практике это выглядит так. В роли рентоплательщика выступает некий родственник, который ещё при жизни обязуется всячески помогать рентополучателю - как правило, пожилому человеку. Он по договору обязан предоставлять ему лекарства, еду, убирать в квартире и выплачивать некоторую сумму денег, лучше указать не конкретную сумму ввиду инфляции, а например "Сумму, превышающую 2 прожиточных минимума в регионе регистрации рентополучателя, на 35%".

После смерти рентополучателя и предоставлении в Росреестр свидетельства о смерти, залог снимается и рентоплательщик становится единственным законным собственником квартиры, на которую не могут претендовать никакие наследники, так как квартира не попадает в наследную массу - она убыла из нее ещё при жизни гражданина, когда он заключил с текущим собственником договор ренты.

Итог. Выходит, что договор ренты с одной стороны, дает законную возможность лишить наследства даже наследников обязательной доли, а с другой стороны защищает потенциального наследодателя от посягательств на качество его жизни путем вселения в квартиру недоброжелательных лиц.

Желаю всем прочитавшим долгих лет жизни, беззаботной старости и отсутствия мыслей о наследстве.