Найти тему

Можно ли вступить в наследство, не обращаясь к нотариусу?

После смерти гражданина Б. осталось наследство в виде квартиры. Завещания умерший не оставил, в число наследников вошли 5 его братьев и сестер.

К нотариусу в установленный законом 6-месячный срок обратилась только одна из сестер, еще трое братьев и сестер отказались в ее пользу от своих долей в наследстве. В результате нотариус выдал свидетельство о праве на наследство в виде квартиры только этой сестре, которая зарегистрировала свое право собственности в ЕГРН.

Однако еще одна сестра на момент смерти брата уже длительное время проживала с ним, ухаживала за ним, по генеральной доверенности распоряжалась его денежными средствами, за свой счет сделала ремонт в его квартире, а после смерти брата осталась проживать в этой квартире, т.к. другого жилья не имела. Вот только к нотариусу она в установленный срок так и не сходила. Пришлось ей обращаться в суд за защитой своих наследственных прав.

Суд первой инстанции признал, что истица фактически приняла наследство в виде доли 1/5, ведь она проживала на момент смерти брата в его квартире и после смерти осталась в ней проживать, распоряжалась и пользовалась имуществом умершего, предпринимала действия по сохранению наследственного имущества.

Однако апелляция отменила это решение и в иске отказала, решив, что фактическое принятие наследства не доказано.

Верховный Суд РФ пришел к выводу, что именно суд первой инстанции вынес правильное решение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1152 и статьёй 1154 Гражданского кодекса РФ для приобретения наследства наследник должен его принять в течение 6 месяцев со дня открытия наследства (то есть, со дня смерти наследодателя).

В силу статьи 1153 Гражданского кодекса РФ наследство может быть принято как путём подачи наследником нотариусу заявления о принятии наследства (о выдаче свидетельства о праве на наследство), так и путём осуществления наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.

Согласно пункту 2 статьи 1153 Гражданского кодекса РФ признаётся, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвёл за свой счёт расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счёт долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Согласно пункту 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 Гражданского кодекса РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. В качестве таких действий, в частности, может выступать вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нём на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания).

Получение же свидетельства о праве на наследство является правом, но не обязанностью наследника.

На основании таких выводов Верховный Суд РФ отменил апелляционное определение и оставил в силе решение суда первой инстанции.

см.: Определение Верховного Суда РФ № 5-КГ19-83 от 18.06.2019.

  • Основатель "Агентства безопасных сделок" - Александр Киселев, +7921-94-64-555