Найти в Дзене
Конспекты юриста

Римское право

Конспект по Римскому праву
Оглавление

1. Источники римского права.

Источниками римского права признаются общеобязательные формы выражения правовых норм, включающий способ, формы образования норм права и условия жизни общества.

Римское право различает несколько видов источников:

1. Обычное право – совокупность общеобязательных, определенных правил поведения, которые сложились в Древнем Риме в связи с их неоднократным применением. Обычаи не являются формально определенным источником права, т. к. они не зафиксированы ни в одном официальном акте.

Различают:

· обычаи предков;

· обычную практику;

· обычаи жрецов;

· обычаи магистратов.

Обычаи применялись лишь в том случае, когда иные источники права не регулировал данные правоотношения.

1. Законы – основное воплощение римского писанного права, акты, принятые специально избранными для этих целей лицами (магистратами):

· законы, нарушение которых влечет признание сделки недействительной;

· законы, нарушение которых не влечет признание сделки недействительной, но порождает невыгодные последствия;

· законы, неисполнение которых не влечет за собой наказание виновного.

1. Плебисциты – акты, принятые на собрании плебеев без участия сенаторов. Они принимались Народным собранием и предварительно не обсуждались в Сенате.

2. Источниками признавались эдикты магистратов, компетентных юристов. Эдиктом признавались устные объявления магистрата по конкретному вопросу.

К источника римского права также относятся:

· надписи на камнях, стенах;

· законы XII таблиц – свод законов Древнего Рима, которые в виде медных многогранных досок был выставлен на юридической площади;

· кодификация императора Юстиниана;

· произведения римских юристов и ораторов.

2. Лица в римском праве. Правоспособность и дееспособность.

Физические лица признавались субъектом римского частного права и наделялись определенными правами – правоспособностью.

Субъектом римского права мог быть только свободный человек. Рабы рассматривались не как субъекты, а объекты римского права.

Считалось, что только физическое лицо могло быть носителем прав, поэтому понятие «юридического лица» не существовало.

Полная правоспособность физического лица состояла из 3 статусов:

1. Состояния свободы – данный статус вводился для разграничения свободных и рабов.

2. Состояние гражданства – для разграничения римлян и неримлян.

3. Семейного положения – для разграничения самостоятельных глав семейств и подвластных лиц.

Только при наличии всех 3 статусов лицо признавалось субъектом права, т. е. могло от своего имени осуществлять права и нести обязанности.

Римское право не различало правоспособность и дееспособность, но в Риме не каждый гражданин имел право совершать какие-либо действия, которые могли повлечь юридические последствия.

Дееспособность – это способность гражданина совершать от своего имени определенные правовые действия и отвечать за противоправное деяние.

Дееспособность римского гражданина зависела от возраста. Считалось, что с возрастом человек приобретает способность руководить своими поступками и осмысливать их.

В римском праве существовал институт ограничения дееспособности, к ним относились расточители, душевнобольные люди, замужние женщины.

3. Римская патриархальная семья. Власть домовладыки.

Институт, который регулировал семейные отношения, распространялся только на граждан Рима. Римская семья носила патриархальный характер. Семья представляла собой область личных прав, которые имеют связь с конкретным лицом.

Правоспособностью в римской семье обладал только глава семьи, он являлся самостоятельным, ни от кого не зависимым лицом. Все остальные члены семьи не обладали правоспособностью и находились под властью отца.

Власть главы семьи над женой и детьми была абсолютной и практически не отличалась от власти над рабами.

Имущественная правоспособность наступала гораздо позже политической – после смерти отца. Отцовская власть распространялась только на детей, которые были рождены в законном браке.

Отец мог распоряжаться жизнью ребенка вплоть до достижения им совершеннолетия. Домовладыка был вправе оставить ребенка безнадзорным, мог продать в рабство исходя из интересов семьи или в наказание.

Сын был вправе выкупиться из-под власти отца, если он отказывал в добровольном высвобождении.

Дочери не обладали никакой самостоятельностью и переходили из-под власти одного домовладыки к другому.

4. Римские формы брака.

Брак – союз мужчины и женщины. Правильный брак – союз мужчины и женщины одного правового качества. Он заключался в специальных, признанных законами формах и порождал все соответствующие последствия для супругов.

Неправильный брак – союз мужчины и женщины разного права. Данный брак порождал все правовые предписания для мужа и жены, но не в соответствии с предписаниями цивильного права.

От брака отличался конкубинат – разрешенное законом постоянное сожительство мужчины и женщины, которое не является законным браком.

Формы римского права:

1. Брак с властью мужа – жена поступала либо под власть мужа, либо под власть домовладыки, если муж был подвластным лицом.

2. Брак без власти мужа – жена либо оставалась под властью прежнего домовладыки, либо была самостоятельным лицом.

В римском праве существовало 3 способа установления брака:

· религиозный обряд;

· светская форма брака;

· приобретательная давность.

5. Виды усыновления (удочерения) в римском праве.

Если ребенок родился у лиц, не состоящих в законном браке, то родители должны признать его рождение законным.

Способы узаконения ребенка:

· заключение брака между родителями внебрачного ребенка;

· издание специального соответствующего указа императора (рескрипта) при отсутствии или смерти матери;

· зачисление сына в члены муниципального сената, а если вне брака будет рождена дочь, то выдача ее замуж за члена муниципального сената.

Усыновление – установление отцовской власти над чужими детьми.

Формы усыновления:

· усыновление семейно-самостоятельных лиц, публично объявлялось;

· усыновление семейно-подвластных лиц, в результате чего происходила смена домовладыки, которому подчинялся подвластный. Данный вид усыновления влек за собой разрыв кровных связей с прежней семьей и возникновение родства с семьей усыновителя.

Усыновителем могло выступать только семейно-самостоятельное лицо.

6. Классификация вещей в римском праве.

Вещь – осязаемая часть живой и неживой природы. Римские юристы выделяли понятие бестелесных вещей, которые существуют только в правовом представлении (право наследования).

Вещи делились на виды:

I. Божественного и человеческого права.

К вещам божественного права относились священные и религиозные вещи. Данные вещи не входят в чье-либо имущество и являются коллективной собственностью религиозных общин. Вещи человеческого права подразделялись на:

· публичные (принадлежавшие группе людей);

· частные (принадлежавшие конкретным лицам).

II. Делимые и неделимые.

К делимым относились вещи, которые при их разделении не меняли своей ценности.

Неделимые вещи – вещи, которые материально разделить нельзя.

III. Движимые и недвижимые.

IV. Определяемые родовыми и индивидуальными признаками.

К вещам, имеющим родовые признаки, относились такие вещи, которые в имущественном обороте не обладали индивидуальностью. Вещи, обладающие индивидуальными признаками, подлежали оценке в каждом определенном случае. В результате гибели вещи, обладающей родовыми признаками, она подлежала замене аналогичной вещью, а при гибели индивидуальной вещи лицо, обязавшееся ее возвратить, освобождалось от этого обязательства.

V. Простые и сложные.

Простые вещи образуют единую взаимосвязанную субстанцию, а сложные образуются из соединения разнородных вещей.

VI. Главные и второстепенные.

VII. Вещи в обороте и изъятые из оборота.

К вещам свободного обращения относились вещи – объекты частной собственности. Вещами, изъятыми из оборота, являлись те, которые исходя из своих свойств или особого положения не могли быть предметом сделок.

7. Владение в римском праве.

Владение – фактическое господство лица над вещью и отношение к ней как к своей собственности.

Элементы владения:

1. Субъективный – желание лица владеть вещью.

2. Объективный – фактическое обладание вещью.

Виды владения:

I. Титульное и беститульное.

При наличии титула владения собственность владения является правомерной. Беститульное владение означало отсутствие намерения владельца приобрести вещь в собственность.

II. Законное и незаконное.

При законном владении лицо обладает правом владения вещью.

Незаконное владение подразделялось на добросовестное и недобросовестное. Лицо признавалось добросовестным владельцем, если оно не знало и не должно было знать о том, что не имеет права владеть данной вещью. Лицо, признавалось недобросовестным владельцем, если знало, что вещь ему не принадлежит, но вело себя как собственник вещи.

Выделялось прекарное владение, т. е. владение вещью до первого требования собственника.

8. Право собственности в римском праве.

Собственность – полное и неограниченное господство над вещью.

Право собственности включает в себя:

· пользование вещью;

· извлечение из вещи полученных свойств;

· распоряжение вещью.

Виды собственности:

1. Квиритская: пользовались только граждане Рима, а предметом могли выступать только вещи, не изъятые из гражданского оборота. Объектом могла выступать только земля, принадлежащая Италии. Земли провинций считались общим достоянием римского народа. Квиритская собственность на землю освобождалась от всех видов налогов.

2. Бонитарная: возникла в результате приобретения вещи в собственность добросовестным покупателем у не собственника вещи.

3. Провинциальная: завоеванные земли представляли собой большой провинциальный фонд, который делится на:

· государственная собственность;

· собственность, которая оставалась у прежних владельцев.

С нее взыскивались налоги. Правом собственности обладали только граждане Рима.

1. Собственность перегринов.

9. Права на чужие вещи в римском праве.

Имущественные права на чужие вещи – вещные права не собственника, а другого лица, которые не могли иметь всех правомочий по отношению к вещи, с которыми собственник согласно римскому праву мог делать все, что ему угодно, за исключением лишь того, что ему было прямо запрещено законом.

Виды прав на чужие вещи:

1. Сервитут – вещное право, которое выражалось в пользовании в определенных пределах чужой вещью.

2. Залог – вещное право пользования чужой вещью.

3. Эмфитевзис – отчуждаемое и передаваемое по наследству вещное право долгосрочного пользования и извлечения за определенную плату плодов из недвижимого имущества.

4. Суперфиций — отчуждаемое и передаваемое по наследству право возведения строения на городской земле и право пользования возведенным строением.

При этом сервитут является правом пользования чужой вещью в одном или нескольких отношениях, а залог, эмфитевзис, суперфиций – правом пользования и распоряжения чужой вещью с целью сельскохозяйственной обработки или возведения на ней строения.

10.Классификация обязательств в римском праве.

Обязательство – правоотношение между 2 лицами, в силу которого должник обязан исполнить что-либо в пользу кредитора, имеющего право требовать этого исполнения.

I. По основанию возникновения:

· из договоров;

· из деликтов.

II. По праву, регулирующему обязательство:

· цивильные: противопоставлялись натуральными; возникали из сделок, признаваемых цивильным правом и заключались в том, что только в них усматривалось «oportere» («следует»); пользовались исковой защитой;

· преторские.

III. По предмету обязательства:

· Делимые и неделимые. Делимое обязательство, когда предмет подается делению без ущерба для его ценности.

· Альтернативные и факультативные. Альтернативное обязательство, в котором должник обязан совершить одно из нескольких действий. Факультативные обязательства — возможность уплаты другого предмета вместо обусловленного.

· Разовые и постоянные. Разовые обязательства – обязательства, в которых исполнение по сделке выполнялось 1 раз. Постоянные – обязательства, по которому должник обязывался к постоянному исполнению оговоренных действий.

11.Исполнение обязательств.

Исполнение обязательств – один из способов прекращения обязательств, который должен был осуществляться надлежащим образом.

Условия надлежащего исполнения:

· осуществление исполнения должником или от его имени;

· исполнение в отношении кредитора или указанного им лица;

· соответствующее исполнение содержанию обязательства;

· исполнение в надлежащем месте, т. е. либо по соглашению сторон, либо в том месте, где мог быть предъявлен иск по данному обязательству;

· исполнение с соблюдением формы и процедуры исполнения обязательства;

· исполнение в срок, указанный в договоре либо вытекающий из характера договора и обстоятельств его заключения.

Неисполнение обязательства признавалась просрочка исполнения обязательств.

12.Обеспечение обязательств в римском праве.

Обеспечение обязательств – действия должника, направленные на обеспечение исполнения обязательств и установления гарантий удовлетворения требований кредитора.

Способы обеспечения обязательств:

1. Задаток – денежная сумма или иная ценность, передаваемые одной стороной другой в момент заключения договора и обеспечивающие надлежащее исполнение обязательства.

2. Неустойка – обязательство должника уплатить определенную денежную сумму или иную ценность в случае исполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

3. Поручительство – обеспечение обязательства, когда третье лицо поручалось за должника и гарантировало надлежащее исполнение, принимая на себя его ответственность.

4. Залог – вещное обеспечение требований кредитора, которое относилось к правам на чужие вещи. Залог совершался путем соглашения.

13.Прекращение обязательств помимо исполнения.

Добровольные способы прекращения обязательств:

1. Исполнение – прекращение обязательств путем его надлежащего исполнения.

2. Новация – замена одного обязательства другим, осуществляемая в форме стипуляции (формальный устный контракт, устанавливающий обязательство).

3. Зачет – погашение требований, являвшихся встречными, однородными, соответствующие по срокам, ликвидными, не имеющими возражения.

4. Освобождение от долга – одностороннее действие кредитора, которое осуществлялось в формах воображаемого платежа.

Недобровольные способы прекращения обязательств:

1. Невозможность исполнения, которая может быть как фактической, так и юридической (невозможность исполнения в силу закона).

2. Смерть лиц, участвовавших в обязательстве.

3. Совпадение в одном лице кредитора и должника.

4. Истечение давности. Все иски по обязательствам теряли силу по истечении года.

14.Договор в римском праве: типы и виды договора, структура договора, недействительность договора.

Договор – соглашение 2 и более лиц, в котором одно или несколько лиц обязуются перед другим лицом или перед несколькими лицами дать что-либо, сделать что-либо или не делать чего-либо, т. е. такое соглашение, с которым связываются юридические последствия.

Виды договоров:

I. По предоставляемой защите:

1. Контракты – договора, которые признавались цивильным правом и пользовались исковой защитой.

2. Пакты – неформальные соглашения различного содержания, которые, как правило, не пользовались исковой защитой, но со временем некоторые из них получили судебную защиту.

II. По числу сторон:

1. Односторонние, в которых обязательство устанавливалось в отношении только одной стороны.

2. Двусторонние, в которых обязательство устанавливалось в отношении обеих сторон.

III. По форме:

1. Вербальный – устный договор, который устанавливал обязательство, приобретающее юридическую силу посредством и с момента произнесения слов.

2. Литеральные – обязательства, возникающие путем составления письменного акта.

3. IV. По моменту наступления обязательств:

4. Реальные – обязательства, возникшие путем передачи вещи и для совершения которых не требовалось никаких формальностей.

5. Консенсуальные – обязательства, возникающие с момента достижения согласия сторон.

Со временем появились безыменные договора, которые приобретали юридическую силу после исполнения договора одной из сторон.

Необходимыми частями договора являются:

· соглашение сторон;

· предмет;

· основание.

Сделка признавалась недействительной при наличии хотя бы одного условия:

· дефект в содержании сделки;

· дефект в воле участников сделки;

· дефект в волеизъявлении участников сделки.

15.Вербальные и литеральные контракты.

Вербальными назывались договора, устанавливаемые устным произнесением определенных слов, формул и фраз.

Наиболее наглядным примером является стипуляция – одностороннее обещание, применявшееся в основном на рынках.

Обязательство, основывающееся на стипуляции, является сугубо односторонним: кредитору принадлежало право требовать исполнения обязательства, а на должнике лежала абсолютная обязанность выполнять требование кредитора.

Литеральные договоры основаны на записи, которая в дальнейшем свидетельствует о наличии такого контракта.

16.Реальные контракты: заем, ссуда, хранение.

Возникновение гражданского обязательства из реального договора обуславливается не только заключением соглашения между сторонами, но и передачей вещи, являющейся предметом обязательства.

Хранение представляет договор, по которому одна сторона передает другому вещь на время для обеспечения ее неприкосновенности.

Хранение – договор реальный, односторонний, безвозмездный.

Сторонами договора хранения является поклажедатель и хранитель.

Предметом хранения является индивидуально-определенная вещь, обязательно телесная.

Хранитель по общему правилу не вправе пользоваться переданной ему на хранение вещью, он обязан обеспечить ее сохранность и вернуть ее по первому требованию в том состоянии, в котором он ее получил с учетом естественного старения.

Поклажедатель обязан возместить хранителю необходимые расходы, связанные с хранением переданной вещи.

Поклажедатель предоставлялся прямой иск к хранителю – право истребовать обратно свою вещь.

Заем представляет договор, по которому одна сторона передает в собственность другой стороне денежную сумму или вещи, определенные родовыми признаками, а другая сторона принимала на себя обязательство вернуть такую же сумму денег или такие же вещи по истечении срока, указанного в договоре.

Признаки:

· реальность (т. е. с момента фактической передачи вещи);

· одностороннее обязательство;

· в качестве предмета выступали вещи, определенные родовыми признаками;

· реальная передача вещи в собственность заемщика;

· несение заемщиком риска случайной гибели полученных взаймы вещей.

Договор займа является беспроцентным договором, однако проценты могли устанавливаться дополнительным соглашением. Начисление процентов на проценты в римском праве было запрещено.

Договор ссуды – одна сторона передавала другой стороне индивидуально-определенную вещь во временное безвозмездное пользование, а ссудополучатель принимал на себя обязанность вернуть по истечении срока договора ту же самую вещь в неповрежденном состоянии.

Признаки:

· реальность;

· в качестве предмета индивидуально-определенная вещь;

· передача вещи во временное пользование;

· безвозмездность;

· несение риска случайной гибели ссудодателем, т. к. он оставался собственником переданной вещи.

17.Консенсуальные контракты: купля-продажа, товарищество.

Договор купли-продажи – консенсуальный контракт, по которому одна сторона была обязана предоставить другой стороне вещь в собственность, а покупатель был обязан уплатить продавцу установленную в договоре денежную сумму.

Существенные условия:

1. Предмет договора – вещи должны быть индивидуализированы, т. к. вещи, определенные родовыми признаками, отчуждались в форме стипуляции, а не купли-продажи.

2. Цена – обладала следующими признаками:

· денежное выражение;

· определенность (стороны были согласны с ценой);

· реальность (цена должна соответствующей обычной стоимости товара).

Продавец обязан передать покупателю товар, освобожденный от прав третьих лиц, передать товар надлежащего качества.

Покупатель обязан принять товар, своевременно оплатить товар, нести риск случайной гибели, проданной вещи.

Договор товарищества – соглашение, по которому 2 и более лиц объединяются для достижения общей хозяйственной цели.

Признаки:

· возникает объединение имущества товарищей и их совместного личного участия;

· товарищи участвуют как в доходах, так и в убытках, соразмерно внесенному ими имуществу;

· носит многосторонний характер.

Виды:

1. Товарищество всех имуществ (члены одной семьи вносили все свое имущество).

2. Доходное товарищество (объединение части имущества).

3. Товарищество одного дела (создавалось для достижения одной цели).

4. Товарищество определенного дела (для занятия определенным видом деятельности).

18.Консенсуальные контракты: подряд и поручение.

Договором подряда назывался договор по которому одна сторона (подрядчик) принимала на себя обязательство исполнить в пользу другой стороны (заказчика) известную работу, а заказчик принимал на себя обязательство уплатить за эту работу определенное денежное вознаграждение.

Подрядчик обязан был исполнить и сдать работу, как законченный результат, в соответствии с договором, надлежащим образом, в установленный срок. Подрядчику разрешалось пользоваться услугами третьих лиц, но за их вину, отвечал, как за свою.

В обязанности заказчика входила оплата установленного вознаграждения.

Договор поручения – по которому одна сторона (доверитель) поручала исполнение каких-либо действий в своих интересах, а другая сторона (поверенный) безвозмездно принимала на себя их исполнение.

Признаки:

1. Безвозмездность (доверитель по своему усмотрению может выплачивать гонорар).

2. Доверительный характер.

3. Обязательность совершаемых действий поверенного в интересах доверителя.

Предмет договора – действия как юридического, так и фактического характера.

Основания прекращения договора:

· надлежащее исполнение;

· односторонний отказ от исполнения любой из сторон;

· смерть доверителя;

· смерть поверенного.

19.Безыменные контракты, квазиконтракты и пакты.

Безыменные контракты – контракты, которые возникли после того, как в римском праве сложилась закрытая система договоров. Защищались претором при помощи словесных формул, используемых для выработки направленных на защиту безыменных контрактов.

Виды:

· мены;

· прекарий (безвозмездное предоставление имущества в пользование одним лицом другому лицу без указания срока пользования);

· оценочный договор (определенная вещь передавалась одной из сторон другой для продажи по цене не менее установленной оценки, а другая сторона должна была продать эту вещь по цене не менее той, которая была установлена передающей стороной, и передать ей все деньги либо возвратить вещь).

Квазиконтракты – обязательства между сторонами, не состоящими друг с другом в договоре, но по своему характеру и содержанию схожие с договорными.

Пакт – неформальное соглашение, сделка, заключаемая в границах права.

20.Обязательства из деликтов и квазиделиктов.

Деликтные обязательства – обязательства, которые возникли из правонарушения (деликта), а не из договора.

Деликт в римском праве – причинение вреда вследствие прямого или косвенного нарушения прав с возникновением обязанности возместить вред.

Обязательства из квазиделиктов – обязательства, которые наступали, когда обязательство возникло из-за совершенного правонарушения, которое не подпадало ни под один деликт.

21.Наследование по завещанию.

Завещание – распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, содержавшей назначение наследника, без указания которых завещание признавалось не имеющими юридической силы.

Условия действительности завещания:

· наличие специальной правоспособности для составления завещания (могло быть только дееспособное, совершеннолетнее лицо);

· надлежащее назначение в завещании наследника, которые должны обладать специальной правоспособностью;

· соблюдение установленной формы завещания.

Формы завещания:

1. Объявление и утверждение перед Народным собранием своей воли.

2. Объявление воином своей воли либо перед вступлением в поход, либо перед сражением.

Виды:

1. Устные.

2. Письменные (изложение завещателем своей воли на навощенных табличках, скрепленное подписями завещателя и не менее 7 присутствующих лиц).

Условия ничтожности завещания:

· отсутствие у завещателя завещательной правоспособности;

· несоблюдение формы завещания;

· отсутствие действительного назначения наследника;

· совершение завещания под заблуждением.

22.Наследование по закону.

Наследование по закону – наследование, которое происходило в установленном законом порядке.

Основной признак – наличие родства, между наследником и наследодателем.

Законы XII таблиц различали 3 очереди:

1. «Свои» или «необходимые» наследники, которые включали лиц, находившихся в момент смерти наследодателя непосредственно под его властью.

2. Агнаты – лица, принадлежащие к одной семье и находящиеся под властью умершего главы этой семьи. При наличии нескольких агнатов признавался ближайший агнат, т. е. лицо, которое имело ближайшую родственную связь с наследодателем.

3. Когнаты, которыми являлись все кровные родственники умершего.

Преторская система включала 4 очереди:

1. Дети наследодателя.

2. Все агнаты.

3. Когнаты, имеющие родство до 6 степени.

4. Переживший наследодателя супруг.

В юстиниановской системе различались следующие виды наследования по закону:

· обыкновенный, который был основан на родстве и определялся очередями.

· особый, который возникал, когда лицо имело, право на получение доли наследства независимо от того, кто являлся наследником в остальной части имущества.

23.Универсальное правопреемство при наследовании.

По наследству передавались все права наследодателя в частноправовой сфере.

По наследству переходили не только права, но и обязанности.

Универсальное наследственное правопреемство, когда наследник при вступлении в наследство приобретал единым актом все имущество наследодателя или определенную долю имущества как единое целое. При таком наследовании к наследнику переходили сразу права и обязанности, входящие в состав наследства, а также права и обязанности, о существовании которых наследники не знали.

Наследник занимал тоже правовое положение, что было у наследодателя.

24.Сингулярное правопреемство.

Сингулярное правопреемство – когда наследникам предоставлялись только отдельные права и обязанности (легаты или завещательные отказы). В завещательных отказах наследодатели представляли только единичные права, ни возлагая на наследников ни прав, ни обязанностей. Лицо, в отношении которого был назначен легат, не становилось ответственным за долги наследодателя, а являлось преемником наследодателя в отдельном праве, но не в какой-либо доле наследства.

25.Понятие и классификация исков.

Иск – средство, посредством которого потерпевший в результате судебного процесса добивался вынесения решения в соответствии с его интересами.

Виды исков:

I. По личности ответчика:

· вещные – требование признать право истца на определенную вещь; ответчиком может быть любое лицо, нарушившее право истца;

· личные – требование исполнения обязательства конкретным должником.

II. По объему:

· иски для восстановления нарушенного состояния имущественных прав – истец требовал имущественную вещь, находящуюся у ответчика;

· штрафные, направлены на частное наказание ответчика;

· смешанные, осуществляющие и возмещение убытков, и наказание ответчика.

III. По основанию:

· основанные на законе;

· основанные на действиях.

IV. По содержанию:

· если по образцу уже существующего и принятого в практике иска принимался аналогичный ему иск, то первый – прямой иск, а второй – производный от него;

· встречный иск — иск, предъявленный ответчиком истцу для совместного рассмотрения с первоначальным иском;

· фиктивный иск – иск, формула которого содержит фикцию, т. е. несуществующий иск;

· иски из доброй совести – судья должен выносить решение исходя из «доброй совести», но не выходя из предписаний права;

· арбитражные иски – судья выносил особое решение, в котором определял размер ущерба, причиненного истцу;

· популярные иски — иск мог предъявить любой гражданин;

· иски о притязаниях;

· ответчик принуждался к реальным действия – констатируется лишь наличие права у истца.

26.Особые средства преторской защиты.

Кроме исковой защиты, существовали иные способы защиты.

Основными средствами преторской защиты являются:

1. Интердикт – распоряжение претора о немедленном прекращении каких-либо действий, нарушающих права граждан или общественные интересы.

Выделялись следующие виды:

· запретительные интердикты были направлены на запрещение определенного поведения;

· восстановительные интердикты имели целью возвращение какой-либо вещи ее владельцу.

1. Стипуляция — ничем не обусловленное обещание лица в присутствии претора что-либо сделать или предоставить.

2. Реституция – возврат в первоначальное положение.

27.Виды гражданского процесса. Формы и этапы судопроизводства.

Легисакционный процесс – первая форма рассмотрения гражданских исков.

Первая стадия – стороны являлись в определенный день к магистрату и в его присутствии осуществляли ряд формально определенных действий, где истец предъявлял свои требования, а ответчик свои возражения. Если предметом являлась вещь – ее брали с собой.

Истец и ответчик налагали на вещь палочку (вендикту), при этом они должны были произнести формулу и фразу, установленные обычаем. Спор проигрывал тот, который первый ошибался в произношении. В конце стадии магистрат назначал судью для рассмотрения дела.

Вторая стадия – судья рассматривал дело по существу и выносил решение, вступало в силу немедленно, не обжаловалось.

Формулярный процесс. Первая стадия – заканчивалась вручением претором истцу записки, адресованной судье (в записке претор указывал обстоятельства, при наличии которых иск подлежит удовлетворению).

Вторая стадия – записка была обязательна для судьи и носила название формулы. Вступало в силу немедленно, не подлежало обжалованию.

Судебное разбирательство осуществлялось только магистратом – экстраординарный процесс. Процесс состоял из одной части и полностью велся одним лицом. Возбуждение дела осуществлялось по жалобе истца. Ответчик вызывался в суд магистратом. Принятое решение подлежало обжалованию. Важные дела решались императором лично.